Проверяемый текст
Блинков, Олег Евгеньевич. Общие тенденции развития наследственного права государств - участников содружества независимых государств и Балтии (Диссертация 2009)
[стр. 78]

участникомнаследственного правоотношения не сможет.
Все имущественные права, в которых он был участником,
соединяются в единое целое, получающие название наследства.
С точки зрения субъекта вещных, обязательственных или корпоративных
имущественных отношений это ничейное имущество (в широком значении слова имущества), требующее правовой охраны до момента замены наследодателя в этих правах наследниками.
Правовая охрана, по мнению, диссертанта, обеспечивается правовым режимом, возможным только в рамках какого-либо правоотношения; в нашем случае правовая охрана обеспечивается правовым режимом наследства, возможным только в рамках наследственного правоотношения.
В рамках предмета гражданско-правового регулирования
наследственных отношений все указанные правоотношения целесообразно считать самостоятельными.
Завершая данный параграф, необходимо констатировать следующее: 1.
По своей внутренней сущности правовое регулирование наследственных отношений в РФ и АР является сходным прежде всего, потому, что оно регулируется не только на уровне текущего законодательства, но также на конституционном уровне, поскольку в Конституциях обоих сравниваемых государств наследование гарантируется.
Можно утверждать, что в обоих государствах действует конституционный принцип свободы наследования.
2.
Основой правового регулирования наследственных отношений в обоих сравниваемых государствах являются отношения частной собственности.
Однако наследственное право нельзя считать институтом вещного права, его «придатком».
Наследственное право является самостоятельной подотраслью гражданского права, так как наследственные правоотношения, причинно обусловленные смертью собственника имущества, охватываются не только вещно-правовыми, но и обязательственно-правовыми и всеми иными отношениями, участником которых был наследодатель.
78 *
[стр. 110]

одновременно, возможно возникновение двух и более отношений по принятию наследства, объектом которого будет одно и тоже конкретное наследственное имущество .
Второй этап наследования начинается с момента принятия наследства наследником и заканчивается определением судьбы наследственного имущества (оформлением наследства.), когда в зависимости от разнообразных факторов (основания наследования, содержания завещания, состава наследственной массы, круга наследников) могут возникнуть правоотношения: по поводу погашения долгов наследодателя наследниками; по поводу разделу наследственного имущества; по исполнению завещания; из наследственного отказа; из возложения; с подназначением наследников; наследственной трансмиссии; из возложения; субституции; по приращению наследственных долей; по охране и управлению наследством; в связи с доверительным 1 управлением наследственным имуществом.
/ Методологически не верно, разделять правоотношение на этапы, этого нет ни в вещных, ни в обязательственных, ни в корпоративных, ни в личных неимущественных гражданских правоотношениях.
Реализация правомочия в одном гражданском правоотношении, бесспорно, может порождать другое;4 они могут существовать параллельно.
Методологическая ошибка заключается в том, что ученые разделяют субъективное наследственное право, возникающее у наследника (наследников), на самостоятельные права (право на принятие наследства, отказ, раздел и т.д.), а они на самом деле выступают лишь элементами одного общего субъективного права.
Бесспорно, что наследственное правоотношение может возникнуть только в момент открытия наследства, поэтому наследодатель стать участником наследственного правоотношения не сможет.
Все имущественные права, в которых он был участником,
соединяется в единое целое, получающие название наследства.
С точки зрения субъекта вещных, обязательственных или корпоративных
имущеСм.: там же.
С.
57.


[стр.,111]

I ll ственных отношений —это ничейное имущество (в широком значении слова имущества), требующее правовой охраны до момента замены наследодателя в этих правах наследниками.
Правовая охрана, по мнению, диссертанта, обеспечивается правовым режимом, возможным только в рамках какого-либо правоотношения; в нашем случае правовая охрана обеспечивается правовым режимом наследства, возможным только в рамках наследственного правоотношения..В рамках предмета гражданско-правового регулирования
диссертации наследственные правоотношения являются самостоятельными.
Устанавливая правовую сущность наследства, следует заметить, что некоторые ученые нередко к юридическим лицам причисляли hereditis jacens наследственную массу между открытием и приобретением наследства, мотивируя это тем, что только таким путем можно объяснить, почему имущество после смерти наследодателя не распадается на свои составные части1.
Традиция рассмотрения наследства в период от открытия на наследства до его принятия юридическим до сих пор соблюдается в правовых системах некоторых государств (например, ГК Латвии).
Однако имущество само по себе никогда не может быть субъектом прав, объяснение же создания подобной фикции охраной наследства от неправомерных посягательств не может быть признано обоснованным и необходимым, поскольку даже бесхозяйное имущество может быть наделено защитой со стороны государства.
С другой стороны, подобный прием законодательной техники позволяет сохранить целостность наследства как единого комплекса вещей, прав и обязанностей, обеспечить интересы кредиторов наследодателя так, что никто не вправе получить только актив наследства, передав другому только его пассив.
Примечательно, что при открытии наследства несколько наследников приобретают наследство после наследодателя, то есть вступают в наследственное правоотношение, которое схоже с отношениями общей собственности.
До принятия См.: Санфшиппо Ч.
Курс римского частного права: Учебник / Под ред.
Д.В.
Дождева.
М., 2000.
С.
285; Гримм Д.Д.
Лекции по догме римского права / Под редакцией и с предисловием В.А.
Томсинова.
М., 2003.
С.
86.

[Back]